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특허와 자주지적재산권의 차이점은 무엇입니까? 상세한 대답이 필요해, 3Q!
각 주요 사이트의 검색란에' 자주지적재산권' 이라는 단어를 입력하면, 그것과 관련된 뉴스가 수천 개에 달한다는 것을 알 수 있으며, 천지를 뒤덮어 묘사해도 과언이 아니다. 중국의 완전 자율지적재산권을 보유한 EVD 데뷔 현장 ...' 자주지적재산권' 이라는 네 글자도 16 대 보고서에 나오는데,' 자주지적재산권' 이 지난해 가장 자주 등장한 어휘 중 하나가 되었다고 말해야 한다.

개인은' 자주지적재산권' 이 엄격한 의미의 법적 개념이 아니라고 생각한다. 언론에서 흔히 볼 수 있는 이른바' 자주지적재산권' 의 의미에 대해, 나는 단지 약간의 졸견을 발표하고 싶다.

우선 특허 등 지적재산권은 반드시 적법한 절차를 거쳐야 지적재산권을 소유할 수 있다고 생각합니다. 한 기업이 막 새로운 기술을 발명했는데, 정말 스스로 발명한 것이다. 기술은 절대적으로 선진적이다. "독립적 인 지적 재산권" 이라고 부를 수 있습니까? 아니요, 그들은 특허를 전혀 신청하지 않았고, 허가도 받지 못했기 때문입니다. 그들은 심지어 지적 재산권도 없다. 어떻게 그들이 "독립적 지적 재산권" 을 가지고 있다고 말할 수 있을까요?

하나 또는 두 개의 특허 만이 "독립적 인 지적 재산권" 을 소유 할 수 있습니까? 우리의 DVD 제조사가 자신의 특허를 가지고 있지 않은 것이 아니라, 수십 개의 핵심 특허가 외국의 소위' 6C',' 3C',' 1C' 에 의해 지배되는 것은 피할 수 없고 피할 수 없는 일이다. 생산을 계속하려면 상의도 없이 비용을 내야 하고, 도시 아래 다른 사람의 연맹만 받아들일 수 없다. 통제도 없고,' 자주지적재산권' 도 없다는 것을 알 수 있다. 우리나라에는 한 의약기업이 핵심 특허를 완전히 장악했고 이를 바탕으로 국가 시범 기준을 형성했다. 국내 시장을 거의 완전히 점령한 외국 제조사들은 현재 중국 시장에서 거의 완전히 퇴출되었다. 미래에는 외국 제조업체를 포함하는데, 중국이라는 제품에 발을 들여놓으려면 반드시 이 기준을 충족해야 하며, 표준 뒤에는 특허와 통제가 있다.

일정한 법적 절차를 거치지 않고 독립적인 지적 재산권에 대해 이야기할 수 없는 기술이 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 기술명언) 자신의 지적 재산권을 가지고 있지만 통제권이 없고 자율적인 지적 재산권도 아니다. 핵심 기술이 있어야만 시장을 주도하고, 다른 사람이 통제하지 않고, 심지어 다른 사람이 스스로 통제하게 하는 것이 진정한 자주지적 재산권이다.

특허란 무엇입니까?

특허는 특허법에서 가장 기본적인 개념이다. 사회에는 일반적으로 세 가지 의미가 있습니다. 하나는 특허권을 의미합니다. 둘째, 특허권에 의해 보호되는 발명 창조를 말한다. 세 번째는 특허 문헌을 가리킨다. 예를 들어, 저는 세 가지 특허를 가지고 있습니다. 즉, 저는 세 가지 특허를 가지고 있습니다. 이 제품에는 특허 보호 발명품 3 개 (특허 기술 또는 설계) 를 사용하는 세 가지 특허가 포함되어 있습니다. 나는 특허, 즉 특허 문헌을 조사하러 갈 것이다. 특허법이 말하는 특허는 주로 특허권을 가리킨다.

특허권이란 국가지식재산권국이 특허법에 따라 신청자에게 발명창조를 실시할 독점적 권리를 부여하는 것이다. 발명품이 완성되면 여러 가지 복잡한 사회관계가 생기는 경우가 많은데, 그중에서 가장 중요한 것은 발명품이 누가 소유해야 하는지, 권리의 범위, 그리고 어떻게 사용해야 하는지에 관한 것이다. (존 F. 케네디, 자기관리명언) 특허의 보호를 받지 않는 발명 창조는 이러한 문제를 해결하기 어렵고, 이 발명이 창조한 내용이 유출되면 누구나 사용할 수 있다. 발명이 특허권을 수여받은 후 특허법은 특허권을 침해로부터 보호한다. 누구나 특허를 실시하려면 특허권자의 허가를 받아야 하며 쌍방의 약속에 따라 사용료를 지불해야 한다. 그렇지 않으면 침해이다. 특허권자는 침해자에게 침해행위를 중지하라고 요구할 권리가 있다. 특허권자가 침해를 당해 경제적 손실을 입은 사람도 침해자에게 배상을 요구할 수 있다. 그렇다면

당사자가 거절하면 특허권자는 특허 업무를 관리하는 부서를 요청하거나 인민법원에 소송을 제기할 권리가 있다.

특허권은 일종의 지적재산권으로 유형재산권과는 달리 시간과 지리적 제한이 있다. 특허권은 일정 기간 동안만 유효하다. 만기가 되면 특허권은 더 이상 존재하지 않을 것이며, 그 보호의 발명 창조는 사회 전체의 공동 재산이 될 것이며, 누구나 자유롭게 사용할 수 있을 것이다. 특허권의 유효기간은 특허법에 의해 규정되어 있다. 특허권의 지리적 제한은 한 국가가 부여한 특허권을 가리키며, 수여국의 법률 관할 범위 내에서만 유효하며, 다른 나라에는 법적 구속력이 없다. 각국이 부여한 특허권은 서로 독립적이다.

특허권은 발명 창조의 완성에 따라 자동으로 생성되지 않는다. 신청인은 특허법에 규정된 절차와 절차에 따라 국가지식재산권국 특허청에 신청해야 특허권을 수여할 수 있다. 신청인이 국가지적재산권국 특허국에 신청하지 않으면 발명이 아무리 중요하더라도 특허권을 부여할 수 없다.

특허권을 획득한 발명 창조는 권리 요구서, 설명서 또는 사진, 사진에 발명 내용을 충분히 공개해야 한다. 무형의 발명이 특허권으로 전환될 권리를 만들 때 권리 요구서나 사진, 사진에 의해 보호 범위를 정의해야 하기 때문이다. 이러한 공개적인 내용은 권리의 존재를 지지하는 유일한 근거이다. 발명 창작 내용을 기록한 설명서, 권리요구서, 사진, 사진은 특허 문헌 중 가장 중요한 부분이다.

특허는 일반적으로 국제적으로 발명 특허를 가리킨다. 발명 특허 외에도 우리나라 특허법은 실용 신안과 외관 설계 특허를 규정하고 있으며, 발명 특허의 유효기간은 신청일로부터 20 년, 실용 신안과 외관 설계 특허의 유효기간은 신청일로부터 10 년이다.