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특허와 저작권의 차이점은 무엇입니까?
저작권과 특허의 차이

1 의 개념은 다르다: 저작권은 사실상 저작권이며, 저작권자가 법에 따라 누리는 권리를 가리킨다.

특허권은 특정 발명으로 인해 법에 따라 발명품을 즐길 수 있는 권리이다.

2 다른 주체: 저작권의 주체, 일명 저작권자는 법에 따라 문학 예술 과학 작품에 저작권을 누리는 사람을 가리킨다. 다음 범주로 나뉩니다: (1) 저작권 취득 방식에 따라 저작권 주체는 오리지널 주체와 상속주체로 나눌 수 있습니다.

(2) 주체 저작권의 완전성 정도에 따라 전체 주체와 일부 주체로 나눌 수 있다.

(3) 저작권자의 국적에 따라 저작권은 국내 주체와 외국 주체로 나눌 수 있다.

특허권의 주체는 특허권자, 즉 특허법에 규정된 권리를 누리면서 동시에 의무를 지는 사람이다. 우리나라의 자연인과 단위는 법정 절차에 따라 특허를 출원하여 특허의 주체가 될 수 있다. 외국인, 외국 기업 또는 기타 외국 조직도 중국에서 특허권자가 될 수 있다.

3 개의 다른 개체

저작권의 대상은 작품이다. 문학, 예술, 과학 분야에서 독창적이고 어떤 유형적 형식으로 복제할 수 있는 지적 성과를 가리킨다. 구체적으로 다음과 같은 형식의 작품을 포함한다: (1) 문자작품 (b) 연설, 보고서, 강의, 법원 토론 및 기타 구두 작품; (c) 음악, 연극, 곡예, 춤, 곡예 작품; (d) 예술 및 건축 작품; (e) 사진 작품; (6) 영화작품과 비슷한 영화방법으로 창작한 작품 (7) 공사 설계도, 제품 설계도, 지도, 도식 등 그래픽 작품과 모형 작품 (8) 컴퓨터 소프트웨어 (9) 법률 및 행정 법규에 규정된 기타 작품.

특허권의 대상: 발명, 실용 신안, 외관 디자인 등 특허 요구 사항을 충족하는 발명 창조를 말한다. 발명은 일종의 지적 노동이다. 민법의 관점에서 볼 때, 발명창조는 사실행위이며, 민사행위 능력의 제한을 받지 않는다. 따라서 불완전한 민사행위 능력자도 발명 창조 활동에 종사하여 특허권을 얻을 수 있다.