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특허권에 관한 몇 가지 질문 ~ ~
특허권, 일명' 특허' 는 지적재산권의 일종으로 발명가나 그 양수인이 일정 기간 동안 특정 발명품을 시행할 수 있는 독점적 권리이다. 우리나라는 1984 에서 특허법을 공포하고 1985 에서 시행 세칙을 공포하여 관련 사항에 대해 구체적인 규정을 하였다.

특허권 주체

특허권의 주체, 즉 특허권자는 법에 따라 특허권을 누리고 그에 상응하는 의무를 지는 사람을 가리킨다. 특허권의 주체는 다음과 같은 범주를 포함한다: 1. 발명가 또는 디자이너, 발명창조의 실질적 특징에 창조적인 공헌을 하는 사람을 가리킨다. 발명 창조를 완성하는 과정에서 조직 업무만 담당하는 사람, 물질적 기술 조건을 사용하기 편리한 사람, 또는 실험자, 그림 그리기, 기계 가공원 등 다른 보조 업무에 종사하는 사람. 발명가나 디자이너가 아닙니다. 그 중에서도 발명가는 발명한 발명가를 가리킨다. 디자이너란 실용적인 신형이나 외관 디자인을 완성한 사람을 말한다. 발명가 또는 디자이너는 자연인일 뿐 단위, 단체 또는 과제 그룹이 될 수 없습니다. 발명은 지적 노동의 결과이다. 발명 창조는 사실 행위이며 민사 행위 능력의 제한을 받지 않는다. 따라서 발명창조에 종사하는 사람이 완전한 민사행위 능력을 가지고 있든 없든, 그가 자신의 발명품을 완성하기만 하면 발명가나 디자이너로 인정되어야 한다. 발명가 또는 디자이너에는 직무발명이 아닌 발명가 또는 디자이너와 직무발명이 창조한 발명가 또는 디자이너가 포함됩니다. 비직발명창조는 본 부서에서 완성한 것이 아니며, 본 부서에서 제공하는 물질적 기술 조건을 주로 이용하여 완성한 발명창조를 가리킨다. 비직발명에 대해 특허를 신청할 권리는 발명가나 디자이너에게 속한다. 어떤 기관이나 개인도 발명가나 디자이너의 비직직 발명을 억압하여 특허 신청을 만들어서는 안 된다. 신청이 비준된 후, 발명자나 디자이너는 특허권자이다. 비직발명창조는 두 명 이상의 발명가, 디자이너가 공동으로 완성한 것으로, 발명창조를 완성한 사람을 * * * 공동발명자 또는 * * * 공동디자이너라고 한다. * * * 발명 창조 특허 출원권 및 취득한 특허권은 * * * 소유입니다. 둘째, 발명가나 디자이너의 단위는 직무발명창조에 대해 특허권의 주체는 발명창조의 발명가나 디자이너가 속한 단위이다. 직무발명창조는 본 단위의 임무를 수행하거나 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명창조를 말한다. 여기서 말하는' 단위' 는 국내 각종 소유제 유형과 성격의 기업, 중외합자기업, 중외협력기업, 외상독자기업을 포함한다. 노사 관계 방면에서, 고정 작업 단위와 임시 작업 단위를 모두 포함한다. 직무발명은 1 의 두 가지 범주로 나뉜다. 본 부서의 임무를 수행하여 완성한 발명 창조. 세 가지 상황 포함: (1) 자신의 업무 과정에서 만든 발명 창조; (2) 본 부서에서 제공하는 본업 이외의 임무에 의해 이루어진 발명 창조를 완성하다. (3) 사직, 퇴직 또는 전근 후 1 년 내에 본인이 원래 직장에서 맡은 업무나 원래 부서에서 배정한 임무와 관련된 발명 창조. (3) 두 가지 조건이 동시에 충족되어야만 직무발명창조를 구성할 수 있다. 하나는 발명가나 디자이너가 원래 단위에서 사직하거나 직장을 옮긴 후 1 년 내에 발명창조를 해야 한다는 것이다. 둘째, 발명은 발명가나 디자이너가 원래 부서에서 맡은 일이나 원래 부서에서 배정한 임무와 관련이 있다. 2. 발명은 주로 본 단위를 이용하는 물질 기술 조건을 창조한다. "본 단위의 물질적 기술 조건" 은 외부에 공개되지 않는 자금, 설비, 부품, 원자재 또는 기술 자료를 가리킨다. 일반적으로 발명 창조 과정에서 회사의 자금, 장비, 부품, 원자재, 미공개 기술 자료를 전부 또는 대부분 사용했다면, 이런 이용은 발명 창조의 완성에 없어서는 안 될 결정적인 역할을 하는 것으로 생각된다. 회사의 물질적 기술 조건을 주로 활용한 것으로 볼 수 있다. 만약 소량의 본 단위의 물질적 기술 조건만 이용했고, 이런 물질적 조건의 이용은 발명을 완성하는 것과 무관하다면, 직무발명으로 인정될 수 없다. 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명창조를 본 단위는 발명가나 디자이너와 계약하여 특허 출원권과 특허권이 귀속되는 것을 약속하고 있습니다. 직무발명이 특허를 신청할 권리와 획득한 특허권은 발명가나 디자이너가 있는 기관에 속한다. 발명가 또는 디자이너는 서명권과 보너스, 보수를 받을 권리가 있습니다. 즉, 발명가, 디자이너는 특허 출원 서류 및 관련 특허 문서에 자신을 발명가 또는 디자이너로 선언할 권리가 있습니다. 특허권을 부여받은 단위는 규정에 따라 직무 발명에 의해 창조된 발명가나 디자이너에게 보너스를 주어야 한다. 발명 창조 특허 시행 후, 단위는 보급 응용의 범위와 달성된 경제적 이익에 따라 발명가나 디자이너에게 합리적인 보수를 주어야 한다. 발명가나 디자이너의 서명권은 서면 성명을 통해 포기할 수 있다. 셋째, 양수인은 계약을 통해 또는 법에 따라 특허를 획득한 단위나 개인을 가리킨다. 특허 출원권과 특허권은 양도할 수 있다. 특허 출원권 양도 후 특허를 취득하면 양수인이 특허권의 주체가 된다. 특허권 양도 후 양수인이 특허권의 새로운 주체가 되었다. 두 개 이상의 단위나 개인이 합작하여 완성한 발명창조, 또는 한 단위나 개인이 다른 단위나 개인의 위탁을 받아 완성한 발명창조를 받아들이고, 쌍방은 발명 특허권 출원이 위탁자에 속하는 것을 약속하고, 그 약속에 따라 신청이 비준된 후 신청한 단위나 개인이 특허권자입니다. (윌리엄 셰익스피어, 특허권자, 특허권자, 특허권자, 특허권자, 특허권자, 특허권자, 특허권자) 기관이나 개인 간에 합의가 없어 개발을 위탁하는 특허 출원과 취득한 특허권은 수탁자가 소유하지만 수탁자는 무상으로 이 특허 기술을 실시할 수 있다. 양수인이 특허 출원권이나 특허권을 취득한 후 발명자나 디자이너가 되지 않고 발명창조한 발명가나 디자이너는 특허 출원권이나 특허권의 양도로 특정 인신권을 상실하지 않는다. (윌리엄 셰익스피어, 특허권, 특허권, 특허권, 특허권, 특허권, 특허권, 특허권, 특허권) 특허 이용권의 관점에서 볼 때, 양수인도 특허 이용권의 양수인, 즉 계약을 통해 특허 이용권을 획득한 법인 또는 개인 (단독 라이선스, 단독 라이선스, 일반 라이선스 포함) 을 보호합니다. 4. 외국인 외국인은 자연이민과 외국 국적을 가진 법인을 포함한다. 중국에 상거나 영업소가 있는 외국인은 중국 시민이나 단위와 동등한 특허 출원권과 특허권을 누리고 있다. 중국에 상거나 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 기타 외국 조직이 중국에서 특허를 출원하는 경우, 해당 국가가 중국과 체결한 협정, 참여하는 국제조약 또는 호혜 원칙에 따라 특허를 신청할 수 있지만 국무원 특허 행정부가 지정한 특허 기관에 의뢰해야 한다. 새로 개정된 특허법에 변화가 있다. 새로 개정된 특허법이 시행된 후 새로 개정된 특허법이 우선한다.

특허권의 대상

특허권의 객체, 특허법 보호의 객체라고도 하는 것은 법에 따라 특허권을 수여해야 하는 발명 창조를 가리킨다. 우리나라' 특허법' 제 2 조에 따르면 특허법의 대상은 발명, 실용 신안, 외관 디자인을 포함한다. 1. 발명품은 제품, 방법 또는 개선을 위한 새로운 기술 방안을 가리킨다. 발명은 반드시 기술 방안이어야 하며, 발명인이 특정 기술 분야에서 자연 법칙을 적용하고 결합한 결과이며, 자연 법칙 자체가 아니기 때문에 과학적 발견은 발명 범주에 속하지 않는다. 동시에, 발명은 일반적으로 자연과학 분야의 지적 성과이며, 문학 예술 사회과학 분야의 성과는 특허법의 의미의 발명을 구성할 수 없다. 특허 심사 제도의 규정에 따르면 발명은 제품 발명과 방법 발명, 오리지널 발명 또는 개선 발명으로 나눌 수 있다. 제품 발명은 신제품이나 신물질에 관한 발명이다. 이런 산물이나 물질은 자연계에서 한번도 본 적이 없으며, 사람들이 자연법칙을 이용하여 구체적인 사물에 작용한 결과이다. 만약 물건이 완전히 자연 상태에 있고, 누구의 가공이나 개조를 거치지 않고 존재한다면, 우리나라 특허법에 규정된 제품 발명이 아니며 특허권을 얻을 수 없다. 방법 발명은 특정 기술 문제를 해결하는 방법과 단계의 발명을 가리킨다. 특허를 신청할 수 있는 방법에는 일반적으로 제조 방법과 조작 방법이 포함됩니다. 전자는 제품 제조 기술과 가공 방법을 포함하고, 후자는 테스트 방법과 제품 사용 방법을 포함한다. 발명을 개선하는 것은 기존 제품 발명이나 방법 발명에 실질적인 혁신이 있는 기술 방안이다. 예를 들어 에디슨은 자체 조명을 발명했고 백열등은 유례없는 신제품으로 제품 발명을 신청할 수 있다. 백열등을 생산하는 방법은 방법 특허를 신청할 수 있다. 백열등은 불활성 기체로 충전되어 품질과 수명이 현저히 향상되었다. 이것은 원래의 기초 위에서 개선된 것으로, 개선을 신청할 수 있다. 둘째, 실용 신안은 제품의 모양, 구조 또는 조합을 가리키며 실용적인 신기술 방안에 적합하다. 실용 신안 특허는 제품만 보호한다. 제품은 공업방법으로 제조되어 일정한 공간을 차지하는 실체여야 한다. 모든 관련 방법 (제품 사용 포함) 과 인공제조되지 않은 자연물은 실용 신안 특허의 보호 대상이 아니다. 위의 방법에는 제조 방법, 사용 방법, 통신 방법, 가공 방법, 컴퓨터 프로그램 및 특정 목적을 위한 제품 사용이 포함됩니다. 예를 들어, 기어 제조 방법, 작업장 먼지 제거 방법, 데이터 처리 방법, 자연적으로 발생하는 우화석 등이 있습니다. 실용 신안 특허의 보호를 받을 수 없다. 제품의 모양은 제품이 가지고 있고 외부에서 볼 수 있는 결정된 공간 모양입니다. 제품 모양에 대한 기술 시나리오는 캠 모양 및 공구 모양 개선과 같은 제품의 3 차원 모양에 대한 기술 솔루션이 될 수 있습니다. 또한 강 쉐이프 단면 쉐이프 개선과 같은 제품의 2D 모양에 대한 기술적 방안일 수도 있습니다. 기체, 액체, 가루, 입자성 물질, 재료 등 모양이 정해지지 않은 제품 모양은 실용적인 신형 제품의 모양 특징으로 사용할 수 없습니다. 제품의 구조는 제품의 각 구성 요소의 배열, 조직 및 상호 관계를 나타냅니다. 기계 구조 또는 회로 구조일 수 있습니다. 기계 구조는 제품을 구성하는 구성요소 간의 상대적 위치 관계, 연결 관계 및 필요한 기계 맞춤 관계를 말합니다. 회로 구조는 한 제품을 구성하는 구성요소 간에 결정된 연결입니다. 셋째, 외관 디자인, 일명 공업 제품 디자인, 제품의 모양, 패턴 또는 이들의 조합, 색채와 모양, 도안의 조합, 미감을 가지고 산업 응용에 적합한 새로운 디자인을 말한다. 디자인의 전달체는 틀림없이 제품이다. 제품은 공업방법으로 생산된 모든 물품을 가리킨다. 반복 생산할 수 없는 수공예품, 농산물, 축산품, 자연물은 모두 디자인의 전달체로 사용할 수 없다. 일반적으로 제품 자체의 색상 변화가 패턴을 형성하지 않는 한 제품의 색상은 독립적으로 디자인을 구성할 수 없습니다. 디자인을 구성 할 수있는 조합은 다음과 같습니다: 제품의 모양; 제품의 스타일 제품의 모양과 패턴 제품의 모양과 색상 제품의 패턴과 색상; 제품의 모양, 패턴 및 색상입니다. 쉐이프는 제품 쉐이프 설계, 즉 제품 외부 점, 선, 면의 동작, 변형 및 조합에 의해 나타나는 모양 윤곽, 즉 제조 제품 구조와 모양을 동시에 설계한 결과입니다. 패턴은 선, 문자, 기호 및 색상 블록의 임의 배열 또는 조합으로 제품 표면에 형성된 패턴입니다. 도안은 도안이나 디자이너 도안 디자인 아이디어를 반영하는 다른 방식으로 만들 수 있다. 제품의 도안은 고정적이고 가시적이어야 하며, 우연한 특정 조건 하에서 보여서는 안 된다. 색상은 제품에 사용되는 색상이나 색상 조합을 나타내며 제품을 제조하는 데 사용되는 재질의 자연 색상은 설계된 색상이 아닙니다. 넷. 특허법의 보호를 받지 않는 대상 1. 법률, 사회 공덕을 위반하거나 공공의 이익을 해치는 발명 창조. 전국적인 법률은 전국인민대표대회나 NPC 상무위원회가 입법 절차에 따라 제정하고 반포한 법률을 가리킨다. 행정 법규와 규정은 포함되지 않는다. 발명 목적 자체가 국내법을 어기면 특허권을 부여할 수 없다. 예를 들어 도박에 사용되는 장비, 기계 또는 도구; 약물 남용 설비 등. 특허권을 수여받을 수 없다. 발명 목적 자체는 국가법을 위반하지 않지만 남용으로 인해 국가법을 위반하는 것은 이런 부류에 속하지 않는다. 2. 과학적 발견. 자연계의 객관적 현상, 변화 과정, 특징, 법칙에 대한 폭로를 가리킨다. 과학 이론은 자연계에 대한 인식의 총결산이며, 더욱 광범위한 발견이다. 모두 사람들이 아는 연장에 속한다. 이러한 공인된 물질, 현상, 과정, 특징, 법칙은 객관적인 세계를 개조하는 기술 방안과는 달리 특허법의 의미에서 발명된 것이 아니므로 특허권을 부여할 수 없다. 지능 활동의 규칙과 방법. 지적 활동은 인간의 사고운동으로, 인간의 사고에서 유래하고, 추리, 분석, 판단을 통해 추상적인 결과를 산출하거나, 인간의 사고운동을 통해 간접적으로 자연계에 작용하여 결과를 낳는다. 그것은 단지 사람들이 정보를 생각하고, 식별하고, 판단하고, 기억하는 규칙과 방법일 뿐이다. 기술적 수단을 이용하거나 자연의 법칙을 이용하지 않고 기술적 문제를 해결하거나 기술적 효과를 내지 못했기 때문에 기술 방안을 구성하지 않는다. 예를 들어 교통 규칙, 언어별 문법, 빠른 알고리즘이나 구두 의사 결정, 심리 테스트 방법, 각종 게임과 오락을 위한 규칙과 방법, 악보, 레시피, 체스 수첩, 컴퓨터 프로그램 자체 등이 있습니다. 질병의 진단 및 치료. 살아있는 사람이나 동물을 직접 대상으로 원인과 초점을 식별, 확인 또는 제거하는 과정이다. 질병의 진단과 치료를 특허 보호에서 제외하는 것은 인도주의적 고려와 사회윤리상의 원인이다. 의사는 진료 과정에서 다양한 방법과 조건을 선택할 자유가 있어야 한다. 또한, 이 방법은 살아있는 인체나 동물체를 직접 대상으로 하며, 이론적으로 업종에 속하지 않고, 업종에 사용할 수 없고, 특허법의 의미에 속하지 않는 발명으로 여겨진다. 예를 들어 맥진, 심리치료, 마사지, 질병 예방을 위한 각종 면역방법, 성형수술, 다이어트 치료 등이 있다. 그러나 의약품 또는 의료 장비는 특허를 신청할 수 있습니다. 5. 동식물 품종. 그러나 동식물 품종 생산 방법에 대해서는 본 법에 따라 특허를 수여할 수 있다. 6. 핵 전환을 통해 얻은 물질. 7. 패턴은 주로 인쇄물의 패턴, 색상 또는 두 가지의 조합을 표시하는 데 사용됩니다.

특허권을 수여하는 요구

특허권을 얻기 위해서는 발명 창조가 실질과 형식 조건을 충족시켜야 한다. 실질조건은 특허를 출원하는 발명 창조에 필요한 속성 요구 사항을 말하며, 형식 조건은 특허를 출원하는 발명이 서류 및 절차 신청에 필요한 요구 사항을 가리킨다. (윌리엄 셰익스피어, 특허, 특허, 특허, 특허, 특허, 특허, 특허) 여기서 말하는 특허권 부여 조건은 특허권을 부여하는 실질적 조건일 뿐이다. (a) 참신함과 참신함은 신청일 이전에 같은 발명이나 실용신형이 국내외 간행물에 공개적으로 발표되거나, 중국에서 공개적으로 사용되거나, 다른 방식으로 대중에게 알려지는 것을 의미한다. 같은 발명이나 실용신형도 다른 사람이 특허청에 신청한 적이 없으며 신청일 이후 발표된 특허 출원 서류에 기재되어 있다. 특허 출원의 발명이나 실용 신안은 참신한 기준에 부합해야 하며, 기존 기술과 달라야 하며, 상충되는 신청도 있어서는 안 된다. 1. 기존 기술. 기존 기술은 신청일 이전에 공개된 기술이다. 기술 공개 방법에는 (1) 출판물 공개, 즉 출판물을 통해 국내외에서 기술 정보를 공개하는 세 가지가 있습니다. 그 지역 표준은 국제적이다. 이곳의 간행물은 기술이나 디자인 내용이 있는 독립된 유형 전파 수단을 가리킨다. 인쇄물, 인쇄물, 손글씨, 전기, 빛, 자기, 사진 등 다른 방식으로 제작될 수 있다. 캐리어는 용지뿐만 아니라 마이크로필름, 필름, 테이프, 광 디스크, 사진 필름 등 다양한 다른 유형의 캐리어를 포함합니다. 기술 정보 공개는 기밀 유지 의무를 지지 않는 비특정 관련 공개 기술 내용을 가리키는 것이다. 공개 정도는 이 분야의 일반 기술자 실시를 기준으로 한다. (2) 홍보 사용, 즉 중국 내에서 기술 내용을 사용하거나 시행함으로써 기술 내용을 공개하는 것이다. 그 지리적 기준은 중국 내에 있다. (3) 기타 선전 방식, 즉 간행물과 사용 이외의 방식으로 선전하는 것은 주로 구두 대화, 강의, 보고, 토론 발언, 라디오 또는 방송국에서 방송하는 것과 같은 구두 홍보를 가리킨다. 대중이 관련 기술 내용을 이해할 수 있도록 말이죠. 그것의 지역 기준은 중국에 있다. 2. 응용 프로그램과 충돌. 충돌 신청은 특허 출원의 발명이나 실용 신안을 가리킨다. 신청일 이전에는 같은 발명이나 실용형이 다른 사람이 특허청에 신청했고 발명이나 실용신신청일 이후 발표된 특허 출원 서류에 기재되어 있다. 먼저 전화하고 신청하세요. 신청과 모순되는 것은 참신성을 파괴하고 특허의 중복을 막을 수 있다. 3. 그것은 참신한 상실로 간주되지 않는다. 특허 출원의 발명, 실용 신안 및 외관 디자인은 신청일 6 개월 전, 다음 상황 중 하나가 참신함을 잃지 않았다. (1) 중국 정부가 주최하거나 인정한 국제 전시회에서 처음 전시됐다. (2) 국무원 관련 주관부와 전국적 학술단체가 조직한 학술회의나 기술회의에서 처음 발표됐다. (3) 신청인의 동의 없이 다른 사람이 그 내용을 누설한 것이다. (2) 창조성이란 신청일 이전의 기존 기술에 비해 눈에 띄는 실질적 특징과 눈에 띄는 발전을 뜻하며, 실용 신안에는 실질적 특징과 진보가 있다. 특허 출원의 발명이나 실용 신안은 신청일 이전의 기존 기술과 실질적으로 달라야 하며, 기존 기술이 간단한 분석, 요약, 추리를 통해 자연스럽게 얻을 수 있는 결과가 아니라 창의적 사고 활동의 결과여야 한다. 발명의 창조성은 실용 신안보다 높다. 창조적 판단은 각 분야에서 일반 기술자들의 지식과 판단력을 바탕으로 한 것이다. (c) 실용성은 발명이나 실용 신안이 제조되거나 사용될 수 있으며 긍정적 인 효과를 낼 수 있음을 의미합니다. 그것은 두 가지 의미를 가지고 있다: 첫째, 이 기술은 제조되거나 공업에 사용될 수 있다. 공업에는 공업, 농업, 임업, 수산양식업, 축산업, 운송업, 서비스업이 포함된다. 공업상의 제조와 이용은 실현가능성과 재현성을 가리킨다. 둘째, 기존 기술에 비해 특허를 출원하는 발명이나 실용신형은 제품 수 증가, 제품 품질 향상, 제품 기능 증가, 에너지 또는 자원 절약, 환경오염 방지 등 더 나은 경제적 또는 사회적 효과를 낼 수 있어야 합니다. (4) 기타 조건 (예: 설명서) 은 특허 출원 기술에 대한 완전한 공개가 필요하다. 구체적으로 최신 특허법 및 시행 세칙을 참고하세요. (a) 외관 디자인 특허를 부여받은 외관 디자인은 신청일 이전에 국내외 간행물에 공개적으로 발표되거나 중국에서 공개적으로 사용된 외관 디자인과 다르거나 달라야 한다. 모양 디자인은 특정 제품에 부착해야 하므로 "다름" 은 모양, 패턴, 색상 또는 조합에 대한 모양 디자인 자체의 차이뿐만 아니라 해당 디자인을 채택하는 제품의 차이도 의미합니다. "불일치" 를 사용하려면 특허 스킨 디자인이 기존 스킨 디자인의 모양, 패턴, 색상 또는 조합을 간단하게 모방하거나 약간 변경해서는 안 됩니다. 대략적인 설계에는 모양, 패턴, 색상이 비슷하고 제품이 같은 경우가 포함됩니다. 모양, 패턴, 색상이 같고 제품이 비슷합니다. 모양, 패턴, 색상이 비슷해요. 제품도 비슷해요. (2) 실용성이 특허권을 부여받은 외관 디자인은 반드시 공업 응용에 적합해야 한다. 이를 위해서는 디자인 자체와 전달체인 제품이 공업화 방식으로 반복적으로 복제될 수 있어야 한다. 즉, 공업에서 대량 생산할 수 있어야 한다. (3) 특허권을 부여받은 외관 디자인은 반드시 미감을 가져야 한다. 미감은 시각적 감각에서 디자인에 대한 즐거움을 의미하며 제품의 고급 기능과는 필연적인 연관이 없다. 미적 디자인은 제품 판매 확대에 중요한 역할을 한다. (4) 다른 사람이 이전에 취득한 합법적인 권리와 충돌해서는 안 된다. 이곳의 선권은 상표권, 저작권, 기업명칭권, 초상권, 유명 상품 특유의 포장 장식 사용권을 포함한다. "선취" 는 외관 디자인의 신청일 또는 우선일 이전에 얻은 것이다. (e) 기타 조건. 구체적으로 최신 특허법 및 시행 세칙을 참고하세요.

[이 단락 편집] 특허권 부여 절차

첫째, 특허 출원 (a) 특허 출원의 원칙 1. 법률 형식 원칙. 특허 출원의 모든 절차는 서면 형식이나 국가지적재산권국 특허국이 규정한 기타 형식으로 처리해야 한다. 구두, 전화, 실물 등 서면형식이 아니거나 전보, 텔레콤, 팩스, 필름 등의 통신 방식으로 직접 또는 간접적으로 인쇄, 타자 또는 필기 서류를 생성하는 각종 수속은 제출되지 않은 것으로 간주되며 법적 효력이 없습니다. 2. 단일성 원칙. 이것은 특허 출원이 하나의 발명에만 국한된다는 것을 의미한다. 그러나 하나의 일반적인 발명 구상에 속하는 두 가지 이상의 발명이나 실용 신안은 하나의 신청으로 제출할 수 있다. 같은 카테고리에서 판매하거나 사용하는 제품의 두 가지 이상의 외관 디자인은 하나의 신청서로 제출할 수 있습니다. 3. 먼저 신청합니다. 두 명 이상의 신청인이 같은 발명에 대해 특허를 출원한 사람은 특허권이 첫 번째 신청인에게 부여되었다. (b) 발명 또는 실용 신안 특허를 신청하는 특허 출원 서류는 요청서, 설명서, 요약, 권리 요구서 등의 서류를 제출해야 한다. 요청서에는 발명이나 실용 신안의 이름, 발명가 또는 디자이너의 이름, 신청인의 이름 또는 이름, 주소 및 기타 사항을 명시해야 한다. 설명서는 발명이나 실용 신안에 대해 명확하고 완전한 설명을 해야 하며, 소속 기술 분야의 기술자 실현을 기준으로 해야 한다. 필요하다면 부도를 첨부해야 한다. 발명이나 실용 신안의 기술적 요점을 간략하게 설명해야 한다. 권리 요구서는 설명서를 근거로 특허 보호의 범위를 표시해야 한다. 외관 디자인 특허를 신청하는 신청자는 요청서, 외관 디자인의 사진이나 사진 등의 서류를 제출해야 하며, 해당 외관 디자인을 사용하는 제품과 그 범주를 명시해야 합니다. (3) 특허 출원일은 특허국이 특허 출원 서류를 받은 날짜이다. 신청서류는 우송한 소인일을 신청일로 합니다. 신청인은 우선권을 누리고 우선권일은 신청일로 간주한다. 특허법 제 29 조는 국제 우선권과 국내 우선권을 규정하고 있다. 국제우선권이란 외국인이 처음으로 발명이나 실용신형 특허 출원을 제출한 날로부터 12 개월 이내, 또는 외국에서 처음으로 외관 디자인 특허 출원을 제출한 날로부터 6 개월 이내에 같은 주제에 대해 중국에서 특허 출원을 한 것을 말합니다. 외국과 중국이 체결한 협정이나 공동 참여한 국제조약에 따라 또는 상호 인정 우선권의 원칙에 따라 우선권을 가질 수 있습니다. 국내 우선권이란 신청인이 중국에서 처음으로 발명이나 실용신형 특허 신청을 한 날부터 12 개월 이내에 특허청에 같은 주제를 제출한 특허 신청을 하는 것으로 우선권을 가질 수 있다. 특허 출원 승인 (1) 발명 특허 승인 1. 초보적인 검사. 특허 관리 기관은 이 신청이 특허법의 신청 형식에 대한 요구 사항을 충족하는지 여부를 밝혀야 한다. 2. 사전 홍보. 특허국은 발명 특허 신청을 받은 후 예비 심사를 거쳐 요구 사항을 충족하는 것은 신청일로부터 18 개월 후에 발표해야 한다고 판단했다. 특허국은 신청인의 요청에 따라 조속히 그 신청을 발표할 수 있다. 실질적인 검토. 발명 특허 신청은 신청일로부터 3 년 이내에 신청인의 요청에 따라 특허국이 수시로 실질심사를 할 수 있다. 신청인이 정당한 이유 없이 기한이 지나 실질심사를 요청하지 않은 경우, 이 신청은 철회로 간주된다. 특허국은 필요하다면 발명 특허 신청을 스스로 심사할 수 있다고 생각한다. 4. 등록 공고를 승인합니다. 발명 특허 출원은 실질심사를 거쳐 기각된 것으로 밝혀지지 않았으며 특허국은 발명 특허권을 수여하는 결정을 내리고 발명 특허 증서를 발급하며 동시에 등록과 공고를 해야 한다. 발명 특허권은 공고일로부터 효력이 발생한다. (b) 실용 신안 및 외관 설계 특허의 승인 실용 신안 및 외관 설계 특허 출원은 예비 심사를 거쳐 기각되지 않았으며 특허국은 실용 신안 또는 외관 설계 특허권 부여 결정을 내리고 해당 특허 증서를 발급하며 동시에 등록 및 공고를 해야 한다. 실용 신안 특허권과 외관 디자인 특허권은 공고일로부터 효력이 발생한다. 셋. 특허 재심과 무효 선언 국가 지적재산권국이 특허 재심위원회를 설립하다. 특허 출원인은 특허국이 신청을 기각하기로 한 결정에 불복한 경우 통지를 받은 날로부터 3 개월 이내에 특허 재심위원회에 재심을 요청할 수 있다. 재심 후 특허 재심위원회는 결정을 내리고 특허 신청자에게 통지해야 한다. 특허 출원인은 특허 재심위원회의 재심 결정에 불복하면 통지를 받은 날로부터 3 개월 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. 발명 창조가 특허권을 수여한 후 특허 허가일로부터 어떤 기관이나 개인도 특허법 관련 규정을 준수하지 않는 것을 발견하면 특허권 무효를 선언할 수 있다. 특허 무효를 선언하는 요청은 반드시 법에 따라 특허 재심위원회에 신청서와 해당 서류를 제출하고 이유를 설명해야 한다. 특허 재심위원회는 요청이 법률 규정에 부합되는 경우 법정 절차에 따라 특허 무효를 선언하거나 특허권을 유지하는 결정을 내려야 한다고 생각한다. 당사자가 불복하면 법에 따라 소송을 제기할 수 있다. 특허권이 무효로 선언되면 그 특허권은 처음부터 존재하지 않는 것으로 간주된다. 특허권의 무효를 선언하는 결정은 특허권이 무효로 선언되기 전에 인민법원에 의해 내려지고 집행된 특허 침해 판결, 판결, 이미 이행되거나 집행된 특허 침해 분쟁 처리 결정, 이미 이행된 특허 시행 허가, 특허 양도 계약에 대한 소급 효력이 없다. 그러나 특허권자의 악의로 다른 사람에게 손해를 입힌 것은 배상해야 한다. 특허권자 또는 특허 양도인은 상술한 규정에 따라 허가된 특허권자 또는 특허 양수인에게 특허 사용료 또는 특허 양도비를 돌려주지 않고, 분명히 공정원칙에 위배되는 경우, 특허권자 또는 특허 양도인은 허가된 특허권자 또는 특허 양수인에게 특허 사용료나 특허 양도비의 전부 또는 일부를 반환해야 한다.