소프트웨어 저작권과 특허는 두 가지 다른 형태의 지적 재산권으로 많은 차이가 있다. 소프트웨어 저작권은 소프트웨어 창작이 완료된 후에 발생하며, 소프트웨어 저작권도 등록할 수 있으며 공증의 효력이 있다. 즉, 당신은 이론적으로 소프트웨어 저작권을 가지고 있으므로 등록할 필요가 없습니다. 저작권은 다른 사람이 당신의 소프트웨어를 해적판할 때 다른 사람의 해적판을 막기 위한 보호 조치를 취할 수 있게 해준다. (존 F. 케네디, 저작권명언) 하지만 경쟁업체는 종종 해적판을 판매하는 업체나 소프트웨어 개발자일 수 있습니다. 그들이 당신의 소프트웨어를 연구하고, 당신의 생각을 이해하고, 당신의 생각에 따라 소프트웨어를 다시 쓴다면, 당신의 저작권 침해를 완전히 피할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 프로그래밍 언어로 쓰면 저작권을 완전히 피할 수 있습니다. 하지만 그들이 소프트웨어에서 가장 소중한 것을 훔쳤다는 것은 의심의 여지가 없다. 바로 소프트웨어의 사상이다. 결론적으로, 소프트웨어 저작권은 소프트웨어의 가장 중요한 것을 보호할 수 없다. 소프트웨어 특허는 다릅니다. 우선 특허는 특허청에 신청해야 얻을 수 있기 때문에 적극적으로 신청해야 한다. 둘째, 소프트웨어 응용 프로그램은 소프트웨어의 사고 방식 (기술 방안의 형식이어야 함) 을 설명하며, 주로 소프트웨어 순서도의 내용입니다. 이 특허는 어떤 언어와 어떤 구체적인 문장을 사용하는지 설명하지 않는다. 허가 후 다른 사람이 이 아이디어를 채택하면 침해를 구성할 수 있다. 그래서 소프트웨어 특허의 보호는 소프트웨어 저작권의 보호보다 훨씬 강하다. 소프트웨어 특허 출원 자체는 복잡하지 않으니 특허 대리점을 찾아 신청하면 됩니다. 현재 대부분의 기관은 신청 경험이 있다. 물론, 완벽한 특허 출원 서류를 형성하고, 소프트웨어의 개념을 적절히 표현하고, 적절한 보호 범위를 얻는 것은 기술적인 일이다. (보호 범위가 너무 넓다는 것은 좋지 않다. 왜냐하면 참신함과 창의성이 없을 가능성이 높기 때문이다.) (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 현재 이 사명을 잘 완수할 수 있는 우수한 특허 대리인은 많지 않다. 또한 소프트웨어 특허를 신청할 때 특허 출원 아이디어는' 지능 활동의 규칙과 방법' 이 될 수 없다는 점에 유의해야 한다. 물론, 현재 많은 경우 이 문제를 피할 수 있는 몇 가지 응용기교가 있다.
법적 객관성:
컴퓨터 소프트웨어 보호 조례 제 4 조 본 조례로 보호되는 소프트웨어는 개발자가 독립적으로 개발하여 어떤 유형의 물체에 고정해야 한다. 제 6 조 본 조례의 소프트웨어 저작권 보호는 소프트웨어 개발에 사용되는 사상, 처리기, 조작 방법 또는 수학 개념을 포함하지 않는다. 제 14 조 소프트웨어 저작권은 소프트웨어 개발이 완료된 날부터 발생한다. 자연인의 소프트웨어 저작권 보호 기간은 자연인의 일생과 사망 후 50 년, 사망 후 50 년째인 65438+2 월 3 1 일입니다. 소프트웨어는 마지막 자연인의 사망 이후 50 년째인 65438+2 월 3 1 까지 협력적으로 개발되었습니다. 법인 또는 기타 조직의 소프트웨어 저작권 보호 기간은 50 년으로, 이 소프트웨어가 처음 발표된 후 50 년째인12,31을 기준으로 합니다. 그러나 소프트웨어가 개발 완료일로부터 50 년 이내에 발표되지 않으면 본 조례는 더 이상 보호되지 않습니다.